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華為訴爭鴻蒙商標再被駁回,網友:學學小米獲 XIAOMI 商標轉讓的操作

   日期:2023-08-06 00:25:39     來源:商標專利     作者:中企檢測認證網     瀏覽:6    評論:0
核心提示:最近在關注中國奧運軍團最新戰況的同時,也在關心全國多地全力阻擊德爾塔毒株的行動。不過因為工作性質,蝸牛納幾乎每天都要看看各大公司有

最近在關注中國奧運軍團最新戰況的同時,也在關心全國多地全力阻擊德爾塔毒株的行動。不過因為工作性質,蝸牛納幾乎每天都要看看各大公司有沒有出現知識產權相關的問題。 昨天倒是看了一眼,然后感嘆同為手機廠商,同樣出手晚別人一步,怎么就結果不同呢? 近日,據企查查顯示,華為技術有限公司(以下簡稱華為公司)與國家知識產權局的其他一審行政判決書公開了。

此前,國家知識產權局認為第38684797號“鴻蒙HongMeng”商標(以下簡稱訴爭商標)違反了我國《商標法》第三十條的規定,決定該訴爭商標指定使用在“電視播放;無線電廣播;新聞社服務;無線廣播”服務上的注冊申請予以初步審定,但對于訴爭商標指定使用在其余復審服務上的注冊申請予以駁回。 華為公司不服,將國家知識產權局起訴至北京知識產權法院,在請求法院撤銷被訴決定,并判令被告國知局重新作出決定時,給出了三個理由: 一、訴爭商標與第22515938號“鴻蒙”商標(以下簡稱引證商標一)整體含義區別明顯,不構成使用在相同或類似服務上的近似商標; 二、引證商標一處于連續三年不使用撤銷流程中,權利狀態不穩定,請求中止審理本案; 三、訴爭商標系原告獨創性設計,經華為公司長期宣傳使用已具有一定知名度,與其形成一一對應關系,不會引起相關公眾的混淆誤認。 法院經查明認為,原告華為公司主張該引證商標一處于撤銷程序中,希望法院中止審理。因截至本案開庭審理時引證商標一撤銷程序尚未終結,對于引證商標一穩定性尚無定論,不屬于中止審理的當然依據。截至本案審理時引證商標一仍為有效商標,仍構成訴爭商標獲準注冊的障礙。故華為公司的上述主張缺乏法律依據,法院不予支持。 而訴爭商標為“鴻蒙HongMeng”,其與引證商標一均包含顯著識別文字“鴻蒙”,兩商標在文字構成、呼叫、含義等方面相近,已構成近似商標標志。訴爭商標與引證商標一若共同使用在同一種或類似服務上,易造成相關公眾混淆,從而對服務來源產生誤認,已構成使用在同一種或類似服務上的近似商標。 另外,商標申請駁回復審行政案件中,訴爭商標與引證商標是否近似,主要根據訴爭商標標志與引證商標標志近似程度等因素進行認定,訴爭商標的知名度可以不予考慮。華為公司的相關主張,法院不予支持。 綜上,被告國家知識產權局作出的被訴決定認定事實清楚,審查程序合法,法院予以支持。依照我國《行政訴訟法》第六十九條之規定,法院駁回了原告華為技術有限公司的訴訟請求。

也就是說,華為公司申請注冊的鴻蒙商標再次失敗,于是又讓不少網友擔心:以后華為手機的操作系統還能使用“鴻蒙”這兩個字嗎? 其實,在5月份的時候,華為公司曾起訴過國知局,要求撤銷其下達的駁回申請決定書,并通過華為公司關于“鴻蒙”的商標申請。后來法院駁回了華為公司的訴訟請求,理由也是因為之前已有公司注冊了類似的。 相關閱讀: 華為鴻蒙商標訴訟請求被駁回,或影響規模化推送? 盡管被駁回的都是“鴻蒙”商標,但5月份那次駁回的是第42類,這次駁回的是第38類。其中42類主要指計算機硬件與軟件的設計與開發等,而38類主要指通訊服務等范圍。 由于華為鴻蒙是一種操作系統,我們單純根據商標的類別來看,“鴻蒙”的核心保護類別是第9類,是一款計算機軟件。所以不管是38類,還是42類,都不是核心類別。 所以華為公司使用“鴻蒙”這個名字來稱呼自己的操作系統,是沒有任何問題的,也沒有侵犯別的商標權,只要第9類商標已注冊就OK了。 如果華為公司堅持要42類、38類的“鴻蒙”商標,該怎么做呢?簡單得很,華為公司可以通過轉讓,收購等方式,把這些商標收歸自己手中。 蝸牛納看到有網友提議讓華為公司學一學小米公司的操作了。和打了敗仗的華為公司不同,小米公司先是與搶注人協商解決,再通過達成商標轉讓協議,早日實現商標確權。 《商標法》第四十二條 轉讓注冊商標的,轉讓人和受讓人應當簽訂轉讓協議,并共同向商標局提出申請。受讓人應當保證使用該注冊商標的商品質量。 據企查查顯示,小米科技有限責任公司(以下簡稱小米公司)與國家知識產權局其他一審行政判決書在近日公開。法院查明訴爭商標為“XIAOMI”“小米xiaomi.com MI”“xiaomi”,且引證商標“XIAOMI”“MI”已轉讓至原告小米公司旗下。

此前,小米公司的上述訴爭商標申請被國知局駁回,于是向北京知識產權法院提出上訴,認為引證商標已經轉讓至小米公司,故上述引證商標不再成為訴爭商標的注冊障礙。因此請求法院依法撤銷被訴決定,并判令被告重新作出決定。 國家知識產權局辯稱:被訴決定認定事實清楚,適用法律正確,作出程序合法,請求判決駁回原告的訴訟請求,由原告承擔本案訴訟費用。 對此,法院認為,鑒于本案引證商標已轉讓至原告小米公司,訴爭商標注冊的權利障礙已發生變化,并已影響案件審理結果,本院據此撤銷被訴決定。被告國知局應當在新的事實基礎上重新審查并作出決定,但案件受理費仍由原告承擔。 綜上,依照我國《行政訴訟法》第七十條第(一)、(二)項、《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十八條之規定,法院判決如下: 一、撤銷被告國家知識產權局作出的商評字[2020]第346152號《關于第27997687號“XIAOMI”商標駁回復審決定書》、商評字[2020]第346692號《關于第26006119號“小米xiaomi.com MI”商標駁回復審決定書》、商評字[2020]第345982號《關于第40017028號“xiaomi”商標駁回復審決定書》; 二、被告國家知識產權局重新作出決定。 需要注意的是,根據《商標法》相關規定,商標轉讓方提交的證件和材料都是有效的,符合企業發展現狀的,一旦被商標局審查其中一項不符合規定,就會被駁回,并且轉讓方還需要按照規定的期限補正資料,逾期將被視為放棄。 還有,只有注冊商標才能申請商標轉讓,有些企業在商標注冊期間就進行商標轉讓業務,如果在轉讓期間,商標注冊申請被駁回,那么商標轉讓就會被中斷。另外,轉讓期間如果商標被無效宣告或者被撤三等都會影響商標轉讓進展。 由此可見,商標轉讓也會有失敗的可能性,與其寄希望于商標轉讓本身,不如事先了解商標轉讓方的情況,以防萬一。 只不過,商標轉讓方可能會獅子大開口,如果在價格方面始終談不攏的話,可能要重新想個名稱再申請了,但這會讓企業錯失商機,從而抑制了企業長遠的發展。 不管企業的規模有多大,都應該豐富自己的知識產權儲備,如此才能在商業競爭中處于不敗之地,否則在競爭對手搶先注冊了自己需要的某件商標后,等回過神去辦理商標注冊就來不及了。 所以說,企業一定要重視商標保護,這樣即便是遇到商標搶注、商標侵權或是構成近似等問題,都可以在第一時間處理好,避免因其他侵權人的效仿而導致企業的維權成本過高。

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